На главную

Сделки


Сделки

Московская Академия Экономики и Права

План

Введение 3

Понятие сделки 4

2 Понятие сделки и ее значение 4

3 Виды сделок 6

Действительность сделок 11

a) Условия действительности сделок 11

b) Формы сделок 12

Недействительность сделки 17

c) Понятие недействительности сделки 17

6 Основания признания недействительности сделки 19

7 Виды недействительных сделок и

последствия признания сделки недействительной 23

9 Сроки исковой давности по недействительным сделкам 25

Заключение

26

Список использованной литературы 27

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 28

Введение

За последнее десятилетие жизнь в России произошло множество изменений,

которые коснулись всех сфер жизни общества. Уже давно меняется и экономика

и право. Я упоминаю два этих понятия вместе по той причине, что оба понятие

неразрывно связаны в жизни любого государства. Экономика диктует свои

условия обществу, являясь руководящей силой развития не только одного

взятого государства, но и всего мирового сообщества. Но как бы не была

всемогуща экономика ей всегда требовался фундамент, который не только стал

бы основой, но и смог урегулировать усложнившееся отношения в сфере

экономики. Таким фундаментом и стало право.

Сделкам в гражданском праве всегда уделялось особое внимание из-за их

значимости, так как играют значительную роль в хозяйственной сфере нашей

жизни. Например, договор является главным средством определения и

регулирования правоотношений, возникающих у юридических и физических лиц

вследствие товарно-денежных связей, а также определяет само содержание

правоотношения, права и обязанности его участников.

Физические лица каждый день заключают сделки, различные по своим

видам и правовым последствиям, причем это происходить всю жизнь.

Предприниматели или предприятия также постоянно совершают сделки

независимо от рода деятельности.

Непосвященный может подумать, что сделками могут являться только

договоры купли-продажи, но «список» сделок довольно обширен. Совершаются

даже сделки в сфере культуры.

За последнее время гражданский оборот в России претерпел значительные

изменения. Новый Гражданский кодекс и принятые в соответствии с ним

федеральные законы предусматривают множество видов сделок, не известных

раннее отечественному законодательству.

В период становления рыночной экономики сделки играют еще более важную

роль, поэтому рассмотрение сделок является действием актуальным и будет

таковым в будущем. Даже само понятие «сделка» не появилось с развитием

капитализма и усложнения рыночных отношений в мире. Пройдя путь от Древнего

Рима до современного общества, это понятие «обрастало» и детализировалось,

так как течение мысли не останавливалось, и всегда была необходимость

соответствия права реалиям развития.

В своей курсовой работе я постараюсь рассмотреть все вопросы,

касающиеся сделок, их действительности и недействительности, постараюсь

показать их виды и формы, а также содержание.

Понятие сделки

Понятие сделки и ее значение

Гражданский кодекс (ст. 153) дает нам точное определение сделки:

“Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей”.

Если взять Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. посмотреть главу,

касающуюся сделок, то мы можем увидеть весьма интересные детали.

Действующий кодекс почти полностью заимствовал само определение сделки.

Статья 41 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. дает следующее определение

сделки: «Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей». Данное определение, можно сказать, стало результатом работы

советских исследователей над понятием сделки и ее элементов.

Первое научное определение сделки было сформулировано Агарковым М.М. в

1946 г. Далее последовали работы других правоведов.

Таким образом становление понятия сделки в отечественном праве

происходило от Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. до ныне действующего

кодекса

Что же говорит нам это определение, данное Гражданским кодексом?

. Сделка есть действие, т.е. результат сознательной деятельности людей,

или явления, возникающие и протекающие по воле людей. Все действия

делятся на правомерные и неправомерные. Совершение сделки является

действием правомерным, оно соответствует предписанием

законодательства. Но следует учитывать то, что в практике возможно

совершение определенных действий, противоречащих закону (например ст.

179 ГК РФ). Какое в таком случае имеет значение для права

правомерность или неправомерность совершенных действий? Можно

выдвинуть несколько вариантов[1]: недействительные сделки

(неправомерные действия) не являются сделками как таковыми;

правомерность или неправомерность действия не является необходимым

признаком сделки, а имеет значение только для ее последствий;

действительные и недействительные сделки являются в равной степени

сделками, правомерность действия относится только к признаку

действительной сделки. Если признать недействительные сделки сделками

(нельзя же сказать, что недействительные сделки не вызывают никаких

юридических последствий), то в таком случае практически полностью

стирается грань между недействительной сделкой и правонарушением. В

таком случае можно говорить о правонарушениях «особого порядка».[2]

. Совершение сделки есть намерение субъектов сделки предпринять

определенные действия. Это намерение означает внутреннюю волю лица и

представляет субъективный элемент понятия «действие» в определении

сделки. Субъективного элемента явно недостаточно. Воля – всего лишь

психологический процесс, неподконтрольный никому, и поэтому право не

может их учитывать.

Объективный элемент составляет воля, выраженная вовне или

волеизъявление, имеющее большое значение для права.

Необходимо учесть то, что в практике существует несколько способов

выражения воли лица:

- Прямое волеизъявление – лицо выражает свою волю в устной или

письменной форме (например лицо заключает договор и т.д.);

- Косвенное волеизъявление – лицо совершает действие, из содержания

которого явствует то, что лицо намерено совершить сделку; подобные

действия называются конклюдентными (от лат. – concludere –

заключать, делать вывод). Статья 158 говорит нам, что

конклюдентными действиями могут совершаться только те сделки,

которые в соответствии с законом можно заключить устно;

- Изъявление воли посредством молчания. Такое выражение

волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных

законом или соглашением сторон;

Волеизъявление это важнейший элемент сделки, который позволяет

отличить ее от события, т.е. обстоятельств, независящих от воли лица.

Для права имеют значение оба этих элемента, так как предполагается,

что содержание волеизъявления соответствует действительному намерению

(воле) лица. В практике возможны ситуации не соответствия

субъективного и объективного элементов. В таком случае может быть

поднят вопрос о признании совершенной сделки недействительной. На

первый взгляд может показаться то, что в суде большее значение будет

иметь именно волеизъявление, но необходимо учитывать оба элемента.

Например, ст. 178 и 179 ГК РФ показывают нам возможность

несоответствия субъективного и объективного элементов. При наступлении

такого несоответствия наступают условия для признания сделки

недействительной.

. Сделка относится к категории юридических фактов, т.е. являются

основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских

правоотношений. Рассмотрим, к каким именно юридическим фактам

относятся сделки (не рассматривая всю классификацию юридических

фактов): события и действия; действия делятся на правомерные и

неправомерные, которые в свою очередь подразделяются на юридические

акты и юридические поступки и т.д.

. Сделки – действия, которые направлены на достижение определенного

результата. Эта направленность воли субъекта отличает сделку от

юридических поступков. В случае, если субъект совершил юридический

поступок, то правовые последствия наступают независимо от того, на что

были направлены действия лица.

. Направленность на достижение определенного правового результата

сближает сделку с административными актами, под которыми понимаются

акты органов государственного управления индивидуального значения и

органов местного самоуправления. Да, и административный акт и сделка

направлены на достижение определенного правового результата, но между

этими юридическими актами есть некоторые различия: орган, от которого

исходит акт, является государственным органом; в установленном

административным актом гражданско-правовом отношении нет равенства

сторон – воля государственного органа обязательна для лиц, к которым

она обращена.

. Необходимо определить круг субъектов сделки. Упоминание в тексте

определения сделки (ст. 153 ГК РФ) слова «гражданин» может спутать

непосвященного относительно участия в сделке, например, лиц без

гражданства.

Гражданское законодательство определяет следующий круг субъектов:

- Граждане России;

- Иностранные граждане;

- Лица без гражданства;

- Юридические лица;

- Российская Федерация;

- Субъекты Российской Федерации;

- Муниципальные образования.

Виды сделок

Гражданскому праву известно множество сделок, поэтому уже давно

возникла необходимость в классификации сделок. Само деление сделок на виды

может быть произведено по нескольким признаком.

Статья 154 Гражданского кодекса делит сделки на два вида:

односторонние и двусторонние (многосторонние). Данный способ разделения

сделок может быть проведен в зависимости от числа участвующих сторон

сделки.

Односторонние сделки. Односторонней считается сделка, для совершения

которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением

сторон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны (п.2 ст. 154).

Примером такой сделки может послужить выдача доверенности, составление

завещания, отказ от наследства, принятие наследства, отказ стороны от

исполнения договора полностью или частично, если такой отказ допускается

соглашением сторон (п3. Ст. 450 ГК РФ) и т.д. Но надо учитывать, что в

случае односторонней сделки не следует иметь в виду только выражение воли

одного лица, а только одной стороны.

К односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах

и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону,

одностороннему характеру и существу сделки (ст. 156). Однако они не

подлежат применению, если это противоречит закону, одностороннему характеру

сделки.

Существенным является то, что своей волей лицо не может обязать

третьих лиц по отношении к лицу, совершившему сделку, так как это прямо

указано в ст. 155 Гражданского кодекса: «Односторонняя сделка создает

обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности

для других лиц лишь в случаях, установленных законом, либо соглашением с

этими лицами». Но односторонняя сделка может создавать права для третьих

лиц (например, завещание имущества).

Двусторонние сделки. Двусторонней сделкой признается сделка, для

совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или

соглашением сторон необходимо выражение воли двух сторон. При совершении

двусторонней сделки необходимо совпадение двух встречных волеизъявлений,

такие сделки можно назвать взаимными.

Двусторонняя сделка совершается путем заключения договора. С учетом

вышеуказанных деталей можно привести простой пример – договор купли-

продажи. При заключении такого договора (который должен быть составлен)

достигается совпадение двух волеизъявлений – продавец обязуется продать

какой-либо предмет, а покупатель обязуется этот предмет купить. И как в

случае с односторонней сделкой продавцом или покупателем может оказаться

группа лиц, но она составляет только одну сторону сделки.

Многосторонние сделки. Отличие многосторонней сделки от двусторонней

заключается к количестве сторон – более трех. Примером может послужить

договор простого товарищества, где интересы каждой стороны направлены на

удовлетворение общего интереса. Каждое лицо в таком договоре считается

стороной.

В зависимости от того, осуществляются каких-либо действий по сделке на

возмездной или безвозмездной основе, можно разделить сделки на возмездные и

безвозмездные.

Возмездные сделки. Возмездной признается такая сделка, по которой одна

сторона за исполнение своих обязанностей по сделке за плату, вознаграждение

или встречное предложение (п1. Ст. 423 ГК РФ).

Примером может послужить договор поручения, по которому одна сторона

(поверенный) обязуется совершить от имени другой (доверителя) определенные

действия. В случае предпринимательской деятельности доверитель обязан

уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Возмездное начало в большинстве сделок может иметь место, даже если

это не указано в договоре. При отсутствии указаний закона на

безвозмездность договора лицо вправе требовать плату за исполнение своих

обязанностей.

Как правило в договоре указывается цена. В случаях, когда в возмездном

договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий

договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и

услуги (п3. Ст. 424 ГК РФ).

Безвозмездные сделки. Таковой признается сделка, по которой одна

сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее

платы или иного встречного предложения (п.2 ст. 423 ГК РФ). Примером может

послужить договор дарения, договор безвозмездного пользования имуществом.

Сторона, предоставляющая безвозмездную услугу, обычно несет менее строгую

ответственность за неисполнение такого договора.[3]

В зависимости от того, позволяет ли сделка определить срок ее

исполнения или нет, различают сделки срочные и бессрочные.

Срочные сделки. В таких сделках определен момент:

- Вступления сделки в действие

- Прекращение сделки

Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и

обязанностей по сделке, называется отлагательным.

Если сделка вступает в силу сразу после ее совершения, то стороны

могут определить срок, когда сделка должна прекратиться. Такой срок

называется отменительным. Примером может послужить договор аренды с

указанием срока прекращения сделки.

Возможно ли упоминание в договоре и отлагательного и отменительного

сроков? Например, договор предусматривает, что арендодатель передает

имущество в пользование арендатору 20 октября 2001 года; арендатор

обязуется вернуть имущество арендодателю, допустим, 20 октября 2002 года.

Бессрочные сделки. В бессрочных сделках сроки исполнения не

определены, также нет условий, позволяющих определить этот срок. В таких

случаях обязательство должно быть исполнено в разумный срок после

возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство,

срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан

исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о

его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из

закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового

оборота или существа обязательства (п2. Ст. 314 ГК РФ).

Статья 157 Гражданского кодекса посвящена сделкам, совершенным под

условием. Таким образом можно выделить два вида сделок, разделение которых

проводится на основе наличия определенного условия, в зависимости от

которого наступают правовые последствия сделки – условные и безусловные

сделки.

Условные сделки – это сделки, при совершении которых возникновение

прав и обязанностей ставится в зависимость от обстоятельств, относительно

которых неизвестно, наступят они или нет.

Условные сделки можно разделить на сделки, совершенные под

отлагательным условием (п.1. Ст. 157 ГК РФ) и на сделки, совершенные под

отменительным условием (п. 2. Ст. 157 ГК РФ).

Сделками, совершенными под отлагательным условием, считаются такие

сделки, в которых возникновение прав и обязанностей ставится в зависимость

от наступления обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они

или нет. Например, страховая компания обязуется выплатить компенсацию в

случае причинения какого-либо вреда клиенту, если клиент сам не является

виновником.

Сделками, совершенными под отменительным условием, считаются такие

сделки, в которых стороны прекращение прав и обязанностей поставили в

зависимость от наступления обстоятельств, относительно которых неизвестно,

наступят они или нет.

Следует заметить, что право предъявляет рад требований к сделке,

совершенной под условием. А именно:

- Обусловленное условие должно уметь место только в будущем, т.е.

указанное в сделке обстоятельство не имеет место в момент

совершения сделки;

- Условие не должно быть неизбежным, должно быть неизвестно, наступит

ли обстоятельство или нет;

- Условие является дополнительным элементом сделки, т.е. сделка

данного вида может быть совершена и без такого условия.

Статья 157 защищает интересы участников сделки. Если наступлению

условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление

невыгодно, то условие признается наступившим.

И наоборот, если наступлению условия недобросовестно содействовала

сторона, которой наступление выгодно, то условие признается ненаступившим.

Этим закон подчеркивает то, что наступление условий, равно как и само

обстоятельство, не должно зависеть от воли участников сделки.

Безусловные сделки. Наступление правовых последствий безусловной

сделки не поставлено в зависимость от какого-либо обстоятельства,

указанного в сделке.

В зависимости от того, может ли сделка быть действительной только при

наличии ее правового основания или независимо от этого, сделки могут быть

каузальными и абстрактными.

Каузальные сделки. В таких сделках присутствует явная связь с ее

основание (название казуальных сделок от лат. «causa» - основание), и

действительность сделки ставится в зависимость от наличия этого основания.

Самим основанием признается ближайшая правовая цель, ради которой

совершается сделка.

Допустимо оспаривание наличия этого самого основания сделки,

соответствия сделки цели, ради которой она совершалась. При предоставлении

доказательств вышеуказанных фактов (отсутствие основания и т.д.) сделка

признается недействительной.

Абстрактными считаются сделки, из которых не видно какое они

имеют основание. Кауза, т.е. основание существует (без нее не бывает

сделки), но она не видна, не обозначена. При совершении абстрактных сделок

их основание отходит как бы на второй план. Примером может послужить выдача

чека, по которому банк обязан уплатить определенную сумму.

Основание сделки является юридически безразличным. Этим объясняется

запрет оспаривать основание абстрактной сделки при соблюдении при ее

совершении определенных требований.

Реальные сделки (от лат. Res – вещ). Такие сделки совершаются только

при передачи вещи одним из участников. В реальной сделке права и

обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи. Примером может

послужить дарение, заем, хранение.

Консенсуальные сделки. Если в вышеуказанной сделке важен факт передачи

вещи, то в консенсуальных сделках решающее значение имеет достижение

сторонами соглашения о совершения сделки. Например, договор купли-продажи

является результатом соглашения продавца продать товар, а покупателя

приобрести этот товар. С этого момента сделка считается совершенной.

Фидуциарная сделка. Такая сделка основа на доверительном характере

отношений между участниками сделки. Например, поручение осуществляется на

основе доверительных отношений. При прекращении таких отношений может

наступить прекращение сделки.

Можно выделить и другие виды сделок помимо вышеуказанных:[4]

- Биржевые

- Банковские

- Внешнеэкономические и другие.

Действительность сделок

Условия действительности сделок

Для начала надо сказать, что действительной сделкой считается

юридический акт, порождающий тот правовой результат (основание), к которому

стремились субъекты сделки.[5]

Действительность сделок основывается на четырех элементах, порочность

которых влечет к недействительности сделки. Законодательство показывает нам

следующие условия действительности сделки:

- Субъекты, совершающие сделки, должны обладать способностью к

участию в сделке;

- Волеизъявление субъекта должно соответствовать его воле;

- Законность содержания;

- Соблюдение формы сделки;

Участниками сделки являются субъекты гражданского права. Эти субъекты

должны обладать дееспособностью, т.е. способностью своими действиями

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). Такая способность

самостоятельного совершения сделок является элементом гражданской

дееспособности. В связи с этим важно отметить дееспособность малолетних и

несовершеннолетних. Да, способность иметь гражданские права и нести

обязанности признается за всеми гражданами в равной мере, и такая

правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (если

говорить и физических лицах), но гражданский кодекс, отдельно отмечая

особенности дееспособности малолетних и несовершеннолетних, обеспечивает

охрану прав лиц, не достигнувших 18 лет, так как до достижения этого

возраста лицо не может самостоятельно возлагать на себя некоторые

обязанности. Закон отдельно прописывает те сделки, которые вправе совершать

лица, не достигшие 18 лет.

Юридические лица для совершения сделок должны обладать

правоспособностью, т.е. возможностью заниматься любой деятельностью, иметь

любые гражданские права и нести обязанности (ст. 49 ГК РФ).

Правоспособность юридического лица характеризуется его деятельностью,

предусмотренной учредительными документами юридического лица и

полномочиями органа юридического лица, имеющего право совершать сделки от

имени юридического лица.

Отдельные виды сделок юридические лица могут совершать при наличии

специального разрешения (лицензии), например, производство и последующая

продажа оружия.

Соответствие волеизъявления и воли субъекта сделки играет значительную

роль для признания сделки действительной. Законодательство уделяет большое

внимание тому, как формировалась воля субъекта. Необходимым условием для

действительности сделки

является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить

представления лица о существе сделки или ее отдельных элементах (ст. 178

ГК РФ), либо создавать видимость внутренней воли при ее отсутствии (ст.

179 ГК РФ).

Законом установлено, что доведение внутренней воли до остальных

участников сделки должно совершаться только способами и форме,

предусмотренными законом.

Под содержанием сделки, как основанием возникновения гражданских

правоотношений, понимается совокупность составляющих ее условий.

Установлено, что это содержание не должно противоречить закону.

Однако не всегда только нормы законодательства выступают «барьером».

Статья 169 говорит о недействительности сделки, совершенной с целью,

противной основам правопорядка и нравственности, так что противоречие

основам правопорядка и нравственности также может служить основание для

признание сделки недействительной.

В кодексе РСФСР говорится об интересах государства (имеется в виду

социалистическое государство) и общества. Эта часть была изменена в новом

кодексе.

Формы сделок

Соблюдение формы сделки является одним из важнейших условий признания

сделки действительной. Что значит форма сделки для права и какова ее роль?

При совершении сделок ее субъекты должны выразить свою волю и обозначить ее

для других лиц. Форма и является тем самым способом выражения воли вовне,

которым пользуются стороны при совершении сделок. При этом форма должна

соответствовать тем требованиям, которые предъявляет к ней закон.

Сделка может быть совершена несколькими способами, прежде всего в

устной форме.

Устно совершаются любые сделки, если:

- Законом или соглашением сторон для них не устанавливается

письменная форма;

- Они исполняются при самом их совершении (за исключением сделок,

требующих нотариальной формы, а также сделки, для которых

несоблюдение простой письменной формы влечет их

недействительность);

- Они совершаются во исполнение письменного договора, и имеется

соглашение сторон об устной форме исполнения.

При совершении сделки в устной форме стороны на словах формулируют

готовность совершить сделку и условия ее совершения. Однако в некоторых

случаях достаточно лишь то, что из поведения лица следует его желание

совершить сделку, т.е. путем осуществления конклюдентных действий.

Например, если лицо приобретает какую-либо вещь, используя автомат, то

достаточно просто опустить жетон, показывая тем самым готовность совершить

покупку.

Статья 158 ГК РФ говорит нам и о молчании, как о способе выражения

воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением

сторон. Например, арендодатель после истечения срока действия договора

аренды может не возражать против дальнейшего пользования арендатором

имуществом. В данном случае договор считается возобновленным на

неопределенный срок (п. 2 ст.621 ГК).

Законодательством определен предел суммы, до которой граждане могут

совершать сделки между собой устно. Этот предел равен десятикратному

размеру оплаты труда. Здесь следует заметить, что МРОТ может меняться,

поэтому форма сделки определяется законом, действующим на момент ее

совершения.

Если предел превышен, то граждане совершают сделку в простой

письменной форме.

Ранее я указал, что в устной форме могут заключаться сделки во

исполнение письменного договора при наличии соглашения сторон об устной

форме исполнения. Подобное допускается дабы не усложнять гражданский оборот

дополнительными требованиями. Например, стороны заключили договор о

поставке товара, но помимо этого они могут условиться о том, что поставка

будет производиться несколькими партиями.

При совершении сделки в письменной форме составляется письменный

договор, в котором отражается содержание сделки, указано наименование

сторон. Сам договор подписывается сторонами, совершающими сделку.

При совершении многосторонних сделок необязательно составление единого

документа. Помимо этого возможен обмен документами посредством электронных

носителей. Данное право весьма уместно в современных условиях. Кроме того

новое законодательство признает электронную подпись. Законом также

допускается возможность подписание документа не самим гражданином, а другим

лицо по просьбе гражданина. Подписавшееся лицо именуется рукоприкладчиком.

При этом статья 160 устанавливает причину, в силу которых подписаться может

рукоприкладчик: физический недостаток, болезнь или неграмотность. Подпись

рукоприкладчика удостоверяется нотариусом, с указанием причин, в силу

которых совершающий сделку не мог подписать документ собственноручно.

Все сделки юридических лиц между собой и с гражданином должны

совершаться в письменной форме (ст. 161 ГК РФ). При этом имеются в виду все

юридические лица. Исключение составляют сделки, требующие нотариальной

формы, а также сделки, которые могут совершаться устно. Например, при

покупке продуктов в продуктовом магазине не обязательно подписывать договор

– такая сделка может быть совершена в устной форме. Следует отметить, что

кассовый чек не является письменной формой договора, в нем нет содержания

сделки и подписи сторон.

Законодательство допускаются дополнительные требования для простой

письменной формы: особые бланки, водяные знаки и т.д.

Помимо этого законом установлено требования совершения сделок

независимо от участников сделки и суммы. К этой группе сделок относятся

договоры купли-продажи недвижимости (ст. 550 ГК), продажа предприятия (ст.

560 ГК), аренда на срок более года (ст. 609 ГК), аренда транспортных

средств (ст. 633 и ст. 643 ГК), найма жилого помещения (674 ГК), договор

банковского вклада (ст. 836 ГК) и т.д.

Наконец простая письменная форма необходимо, если это обусловлено

соглашением сторон.

Общим правилом является недопущение свидетельских показаний в

подтверждение сделки и ее условий. Закон допускает только письменные

доказательства. Это правило действует при несоблюдении простой письменной

формы. Однако законодательство допускает ряд исключений из общего правила.

Так при передаче вещи на хранений при чрезвычайных обстоятельств

допускаются свидетельские показания.

Статья 162 говорит лишь о недопустимости свидетельских показаний в

случае спора между сторонами. Следовательно, если факт заключения сделки и

ее содержание находятся вне спора, признаются сторонами, то для проверки

истинности признания допустимы любые доказательства.

Особое внимание следует уделить тому, что в статье 162 говорится о

«письменных и других доказательствах». В данном случае могут сыграть

значительную роль кассовые чеки, акты, любые предметы, на которых письменно

изложены сведения о сделке.

В законе может быть прямо указано исключение. Например, согласно п. 3.

Ст. 877 несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает

стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о

тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Нотариальная форма отличается от простой письменной тем, что на

документе совершается удостоверяющая надпись нотариусом или другим

должностным лицом, имеющим право на такое нотариальное действие (ст. 160,

163 ГК РФ).

Нотариальное удостоверение не всегда предусмотрено законом, но

соглашение сторон может предусматривать такое удостоверение, даже если нет

прямого указания в законе.

Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования государственной

регистрации влечет недействительность сделки.

Порядок совершения нотариальных действий регулируется специальными

нормативными актами. За совершение удостоверительной надписи нотариусом

взимается государственная пошлина.

Подпись лица, подписавшего сделку, помимо нотариуса может быть

удостоверена:

- Организацией, где гражданин работает или учится;

- Жилищно-эксплутационной организацией по месту жительства

гражданина, который не может собственноручно подписаться;

- Администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он

находится на излечении.

Иные случаи прямо указаны в законе, например, статья 185 говорит о

нотариальном удостоверении доверенности и приравненных к таковой.

Дополнительно к нотариальному удостоверению существует еще одна стадия

совершения отдельных видов сделок – государственная регистрация.

Зачем введена данная процедура? Государственная регистрация была

введена для обеспечения достоверности и контроля над наиболее важными

гражданско-правовыми сделками.

До момента государственной регистрации ни одна из указанных в законе

сделок не может быть признана совершенной. Важным моментом данной стадии

совершения сделки является то, что государственная регистрация проходит

независимо от соглашения сторон. Участники сделки не могут никакими

соглашениями провести государственную регистрацию, если нет прямого

указания в законе, также стороны не могут и отменить ее.

Обязательной государственной регистрации подлежат сделки с

недвижимостью, а также с воздушными и морскими судами, судами внутреннего

плавания, космическими объектами.

Государственная регистрация включает в себя следующие элементы:

- Прием документов, необходимых для государственной регистрации;

- Правовая экспертиза документов и законности совершаемой сделки;

- Установление отсутствия противоречий между заявленными требованиями

о регистрации и уже зарегистрированными правами на объект;

- Внесение информации о совершенных сделках в Единый государственный

реестр;

- Совершение надписей на правоустанавливающих документах.

Существуют различия в регистрации прав на недвижимое имущество и

регистрации сделок с недвижимым имуществом.

Как правило, если сделка влечет передачу прав собственности, то

требование регистрации самой сделки отсутствует, так как государственной

регистрации подлежит переход права собственности. Исключением являются

сделки продажи жилых помещений, предприятий, сделки, предусматривающие

отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты. Такие сделки подлежат

государственной регистрации в силу прямого указания этой необходимости в

законе; сделки считаются заключенными с момента государственной

регистрации.

Если говорить о сделках, не влекущих передачу прав собственности, то в

некоторых случаях необходима регистрация, а в других случаях

государственной регистрации подлежит только передача недвижимого имущества

Государственной регистрации подлежат договор об ипотеке (п. 3 ст. 339

ГК РФ), договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок более

одного года (п. 2 ст. 651 ГК РФ), договор аренды предприятия (п. 2 ст. 658

ГК РФ).

Рассмотрим пример. ОАО «Услуга» обратилось в Арбитражный суд с иском к

АОЗТ «Чиф» о взыскании задолженности по арендной плате в сумме 8784971

рублей за период с 1 января 1996 года по 1 апреля того же года. Суд иск

удовлетворил и обязал АОЗТ выплатить задолженность и оплатить расходы по

государственной пошлине.

АОЗТ подало кассационную жалобу с просьбой отменить решение суда,

основываясь на следующих доводах:

- Не было предоставлено доказательств, удостоверяющих право

собственности истца на арендованное АОЗТ помещение;

- Договор не прошел государственной регистрации;

- Помещение не было передано по акту арендатору в течение трех дней.

Суд установил, что доводы ответчика не обоснованны. В материалах дела

имеется Свидетельство о собственности от 23 января 1995 г. №4481,

удостоверяющее право собственности истца на помещение.

По поводу регистрации суд установил, что на момент подписания договора

вторая часть Гражданского кодекса не действовала, соответственно ответчик

не может ссылаться на его статьи )имеется в виду статья 651 ГК РФ). К тому

же договор аренды здания или сооружения подлежит государственной

регистрации в том случае, если договор был заключен на срок не менее года.

Также имеется письмо от 17 марта 1996 года, в котором ответчик уведомляет

истца об расторжении договора в одностороннем порядке. Таким образом

решение о взыскании задолженности осталось в силе. В данной ситуации

следует обратить внимание на то, что суд не принял в качестве довода для

признания сделки недействительной отсутствие государственной регистрации.

Нас же интересует другое. Ответчик указывал на то, что договор не

прошел государственной регистрации.

Статья 1017 говорит о том, что передача недвижимого имущества в

доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же

порядке, что и переход права собственности на это имущество. Регистрация же

самого договора не предусмотрена.

В отличие от простой письменной формы не соблюдение требований о

государственной регистрации может послужить основанием для признания сделки

недействительности.

Недействительность сделки

Понятие недействительности сделки

Понятие сделки было уже давно выработано и зафиксировано. Дебаты о

действительности и недействительности сделки продолжаются. Сейчас назрела

необходимость в детализации данного вопроса, так как наметился рост дел о

признании договоров недействительными: если на 1999 года таких дел было

5376, то на 2000 год – 6697.

Одним из главных оснований спора является то, что некоторые правоведы

относят недействительные сделки к самостоятельному виду. На чем основано

такое мнение? Статья 153 говорит нам, что «сделками признаются действия

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей». Сделка – юридическое

действие, причем действие дозволенное, не противоречащее закону.

Соответственно обязательным признаком сделки является правомерность.

Что же представляет из себя недействительная сделка? Это действие,

совершенное в виде сделки, не порождает юридических последствий, т.е. не

влечет возникновение, изменение или прекращения гражданских прав и

обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью.

Нельзя сказать, что недействительные сделки (в данном случае я имею в

виду «явные» недействительные сделки) совсем не влечет возникновение,

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Например две

стороны совершили сделку, условия договора действуют, но затем по иску

одной из сторон суд признает сделку недействительной. Да, стороны возвратят

полученное по сделке, но до этого сделка была действительной.

Важным условием действительности сделки является единство воли и

волеизъявление, но ведь возможно совершение сделки в силу заблуждения или

под угрозами.

В случае же признания такой «сделки» недействительной признается факт

того, что «сделки не было».

Но можно ли отделить понятие сделки от понятия недействительной

«сделки»? Например, И.С. Перетерский в 1929 году сделал вывод, что

недействительные сделки также порождают юридические последствия, но не те,

которые имели в виду участники и не пользующиеся охраной закона. Но,

допустим, возьмем статью 169 Гражданского кодекса: «сделка, совершенная с

целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности,

ничтожна». Участники сделки могут желать наступления определенных

юридических последствий и с этой целью совершают сделку. А вот уже задача

закона разобраться в правомерности такой сделки и «сделать выводы».

Частично основываясь на утверждениях Перетерского в 1946 году М.М.

Агарков[6] сделал свои выводы, которые сводятся к самому главному

результату его работы – сделка в принципе не может быть недействительной.

М.М. Агарков так обосновал свою идею: сделка – правомерное юридическое

действие, производит только тот правовой эффект, на достижение которого оно

и было направлено. Сделка не может быть ничтожной, только волеизъявление.

Вслед за этим выводом М.М. Агарков предложит следующую схему:

волеизъявление (направлено на установление, изменение или прекращение

правоотношений) делится на ничтожное и действительное (сделки). Первое не

производит того эффекта, на который было направлено, но приводят к

определенным юридическим последствиям. Сделки же производят тот эффект, на

который они направлены. Их надо делить на безусловно действительные и

оспоримые.

Данные выводы заслуживают внимания, если учесть то, как аргументирует

свои доводы Агарков. Однако, например, Ф.С. Хейфец говорит об ошибочности

данной идеи.[7]

Является ли недействительная сделка правонарушением? В какой-то мере

да. Такое суждение верно, если рассматривать недействительную сделку как

результат совершения неправомерных действий.

Возьмем определение понятия правонарушения - это общественно опасное,

виновное, противоправное деяние, наносящие вред личности, собственности,

государству или обществу в целом. Однако недействительность сделки не

всегда совершаются виновно; закон (ст. 168), устанавливая общие условия

недействительности сделки, связывает ее с объективным несоответствием

требованиям закона, независимо от субъектов сделки. Хотя, например, И.С,

Самощеноко утверждал, что сделка и правонарушение не исключают друг друга.

Но следует заметить, что сделка направлена на достижение положительного

результата.

И все же, например, Ф.С. Хейфец утверждал, что по своей правовой

природе недействительные сделки отличны от сделок. Они являются

гражданскими правонарушениями, влекущими ответственность с помощью

гражданско-правовых санкций. Причем правонарушениями являются не только

виновно совершенные «недействительные сделки», но и те, которые только

объективно не соответствуют требованиям закона.

Основания признания недействительности сделки

Раннее я уже указывал условия признания сделки действительной. Каждый

из четырех элементов играет большую роль в признании сделки действительной.

В этом разделе я бы хотел показать условия признания сделки

недействительной на основании порока (дефекта) какого-либо из четырех

элементов действительности. Таким образом можно провести своеобразную

классификацию недействительных сделок:

- Сделки с пороком субъектного состава;

- Сделки с пороком воли;

- Сделки с пороком формы;

- Сделки с пороком содержания.

Сделки с пороком субъектного состава. Для совершения сделки субъекты

должны обладать определенными качествами, т.е. волевым действиям лица закон

придает юридическое значение. Такими являются дееспособные лица.

Соответственно, для того, чтобы совершить сделку, лицо должно обладать

дееспособностью. На основании порока субъектного состава согласно статьям

Гражданского кодекса могут быть признаны недействительными:

- Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным (ст. 171

ГК РФ);

- Сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в

дееспособности (ст. 176 ГК РФ);

- Сделки совершенные несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (ст. 172

ГК РФ);

- Сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет

(ст. 175 ГК РФ);

Последствия признания перечисленных сделок недействительными

регулируются статьей 171 ГК. Каждая из сторон такой сделки обязана

возвратить полученное в натуре – возвратить полученное в натуре –

возместить его стоимость в деньгах. Кроме того, если дееспособная сторона

знала или должна была знать о недееспособности другой стороны, то

дееспособная сторона обязана также возместить другой стороне понесенный ею

реальный ущерб. Например, гражданин А. продал гражданину Б. какую-либо вещь

(деталь мебели, машина и т.д.). Через некоторое время в суд обращается

опекун гражданина А. с иском о признании сделки недействительной на

основании того, что гражданин А. на момент совершения сделки являлся

недееспособным. Суд обяжет стороны возвратить все полученное по сделки, а

гражданина Б. кроме того суд обяжет возместить понесенный ущерб, так как он

знак о недееспособности другого участника сделки.

Следует обратить на то, что п.2 ст. 171 указывает на возможность

признания таковой сделки действительной по требованию опекуна, если сделка

была совершена к выгоде недееспособного гражданина.

Закон также не ограничивает полностью недееспособных граждан в

совершении сделок – за ними признается право совершать сделки, определенные

в законе. Такие сделки не могут быть признаны недействительными по

основаниям порочности субъективного состава.

Юридические лица всегда обладают дееспособностью, их участие в сделках

определяется характером и содержанием их специальной правоспособности.

Законом предусмотрено два состава недействительных сделок для

юридических лиц:

- Сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности

юридического лица.

Юридическое лицо не может совершать сделки, если это противоречит

целям, указанным в уставе юридического лица. На основании статьи 173 ГК

такая сделка может быть признана судом недействительной.

- Сделки, совершенные органами юридического лица с превышением их

полномочий.

Требование о признании сделок юридического лица недействительными в

связи с нарушением его правоспособности может быть заявлено учредителями

юридического лица, самим юридическим лицом, государственным органом,

которое в силу своей деятельности осуществляет контроль за работой

юридического лица.

Если при совершении сделки орган юридического лица вышел за пределы

своих полномочий, то такая сделка может быть признана недействительной по

иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях,

когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна

была знать об указанных ограничениях (ст. 174 ГК РФ).

Сделки с пороком воли. При совершении сделки с пороком воли, на

формирование воли субъектов могут влиять определенные факторы, а

волеизъявление может не соответствовать внутренней воли субъекта. Надо

заметить, что согласно статье 1 ГК субъекты обладают свободой воли. Для

действительности сделки необходимо, чтобы воля формировалась свободно.

На формирование воли субъекта могут влиять разные факторы –либо

угрозы, обман и т.д. Обман – преднамеренное введение другого лица в

заблуждение путем ложного заявления, обещания и т.д. Угроза –

противоправное психическое воздействие на другую сторону, заключающееся в

предупреждении о причинении ему или его близким существенного вреда в

будущем, во избежание чего потерпевший вынужден подписать сделку. Под

воздействием таких вот факторов и формируется волеизъявление.

Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих

действий или руководить ими отличается от сделки, совершенной

недееспособным лицом тем, что гражданин является дееспособным, но в силу

ряда факторов не осознает значение своих действий. При этом не имеет

значения конкретная причина, которой вызвана неспособность понимать

значение своих действий или руководить ими. Иск в суд о признании

недействительной сделки, совершенной гражданином неспособным понимать

значений своих действий или руководить ими, может предъявить сам этот

гражданин, либо лицо чьи права, и охраняемые законом интересы нарушены в

результате ее совершения.

Также законодательство говорит о недействительности кабальных сделок.

Кабальная сделка характеризуется тем, что потерпевшая сторона вынуждена

совершить ее вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных

для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. Необходимо

присутствие элементов кабальной сделки – стечение тяжелых обстоятельств,

крайне невыгодные условия совершения сделки, знание другой стороны об этих

тяжелых обстоятельствах, использование их к своей выгоде.

Сделки с пороком формы. Несоблюдение формы сделки влечет к признанию

ее недействительной.

Если не была соблюдена простая письменная форма, то такой порок не

влечет к признанию сделки недействительной, а лишь лишает стороны (за

некоторым исключением) прибегать к свидетельским показаниям (ст. 172 ГК

РФ).

Несоблюдение нотариального удостоверения или государственной

регистрации влечет за собой признание сделки недействительной.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие

расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов.

Среди отдельных составов недействительных сделок следует назвать

сделки назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), а также мнимые и притворные

сделки.

Что касается совершения сделки, совершенной с целью, противной основам

правопорядка, то здесь имеются ввиду сделки, подпадающие под категорию

совершенных в противоречии с публичным порядком в стране, с нарушением

гражданско-правовых норм-запретов, выражающих основы общественных

отношений. При установлении фактов, доказывающих совершение сделки с целью,

заведомо противной основам правопорядка и нравственности, наступают более

жесткие последствия, предусмотренные законом: взыскание всего полученного в

доход государства.

Если говорить и мнимых и притворных сделках, то это сделки с

отсутствием основания, т.е. того типового юридического результата, который

должен был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка совершает

для вида, без намерения создать определенные ею правовые последствия.

Мнимая сделка ничтожна.

Притворная сделка совершается лишь с целью прикрыть другую сделку.

Здесь имеет место волеизъявление, направленное на достижение определенного

правового результата, но в тоже время стороны договариваются об иных

правовых последствиях, нежели те, которые согласно закону являются

результатом данного волеизъявления. Поскольку притворная сделка не имеет

основания, она недействительна. Однако закон позволяет признать

действительной сделку, которую имели в виду стороны и применить к ней

правила закона.

Важно отметить то, что в притворной сделке есть основные элементы

сделки, но это не является признаком ее действительности.

Приведу пример. Арбитражный суд Тверской области отказал в

удовлетворении иска ликвидационной комиссии Тверского коммерческого

инвестиционного банка «Финкор-Кредит» к ТОО «Титан-Аудит» о признании

недействительным договора купли-продажи оборудования как недействительной

сделки.

Истец подал кассационную жалобу, где просил отменить решение суда на

основании того, что совершенная сделка являлась притворной.

Суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда на

основании того, что тот не учел ряд важных фактов. Дело было отправлено на

новое рассмотрение.

В деле имеется письмо ответчика, в котором ТОО согласно в счет

задолженности банка по расчетному счету в сумме 12090266 рублей принять

имущество по договоренности. Кроме того есть приказ по банку №72/п, в

котором указано следующее: «произвести взаимозачет по обязательствам путем

передачи оборудования с ТОО по расчетному счету на общую сумму 12090266.

Очевидно, что сумма совершенной сделки точно соответствует остатку

денежных средств на расчетном счету ответчика в банке. С учетом

вышеуказанных данных и в соответствии с требованиями статьи 59 Арбитражного

процессуального кодекса РФ есть возможность признать совершенную сделку

притворной, совершенной с целью досрочного прекращения обязательств по

договору банковского счета между ответчиком и истцом.

Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение и

обязал Арбитражный суд учесть вышеуказанные факты и вынести решение.

Виды недействительных сделок и последствия признания сделки

недействительной

Статья 166 Гражданского кодекса подразделяет недействительные сделки

на ничтожные.

Ничтожной сделкой признается сделка, нарушающая требования закона или

иных правовых актов, за исключением случаев, когда ее оспоримость прямо

указывается в законе. Ничтожная сделка противоречит закону и судебного

решения для признания ее недействительной не требуется, точнее сказать – ее

недействительность не зависит от решения суда. Это очень важный момент, так

как большое количество ничтожных сделок «становится» недействительными,

стороны могут и не знать и ее противозаконности. Если стороны не начали

исполнение ничтожной сделки, то она не порождает юридических последствий. В

статье 12 ГК оговорена возможность защиты гражданских прав путем применения

недействительности ничтожной сделки.

Статья 168 устанавливает общее правило – все недействительные сделки

ничтожны, если их оспоримость устанавливается только законом.

Основываясь на данном установлении, хочу привести пример. Основываясь

на статье 168 ГК РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа и

Арбитражный суд Северо-Западного округа указали на то, что закон об АО

содержит указания на оспоримость крупной сделки. В постановлении ФАС СЗО

от 31 января 2000 года по делу №А56-17405/99 говорится, что «в случае

совершения крупной сделки директором акционерного общества при отсутствии

необходимого решения общего собрания акционеров такая сделка является

недействительной. Однако она может быть признана судом имеющей юридическую

силу и создающей для общества вытекающие из нее права и обязанности, если

при рассмотрении спора будет установлено, что в последующем данная сделка

была одобрена общим собранием. Следовательно, такая сделка оспорима».

Статья 166 устанавливает право требования и применении последствий

недействительности ничтожной сделки для любых заинтересованных лиц. Кроме

того инициатива применения таких последствий есть у суда.

Важно отметить возможность признания судом ничтожной сделки

действительной. Такое право в исключительных случаях предоставляют статьи

171 и 172 ГК РФ, но закон устанавливает необходимость наличия выгоды в

совершенной сделке для недееспособного или несовершеннолетнего.

Оспоримой сделкой признается сделка, недействительность которой

устанавливается судом на основании спорности факта, имеющего значение для

действительной сделки. Для признания сделки оспоримой необходим суд, только

он может принять такое решение. Сами основания для признания сделки

недействительной представлены в Гражданском кодексе.

С случае признания оспоримой сделки недействительной, ее

недействительность наступает с момента совершения сделки. Но статья 167

дает суду право прекратить сделку на будущее время, если подобное явствует

из содержания оспоримой сделки.

Статья 180 устанавливает право признания недействительной не всей

сделки, только ее части. Из содержания статьи следует, что вся сделка не

будет признана недействительной в случае, если сделка может быть совершена

без включения недействительной ее части.

Общие последствия недействительности сделки касаются полученного

сторонами по сделке, так как недействительность сделки не влечет никаких

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее

недействительностью. Такие общие последствия закреплены в статье 167.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить

полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его

стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не

предусмотрены законом. Иначе говоря – это право двусторонней реституции.

Помимо такого права Гражданским кодексом предусмотрены и другие

правила.

Односторонняя реституция. Данное право означает восстановление в

первичное состояние только невиновной стороны, т.е. виновная сторона

возвращает полученное по сделке, а невиновная сторона передает в доход

государства то, что она получила по сделке.

Недопущение реституции означает взыскание в доход государства всего

полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки не всеми

сторонами, причитавшегося к получению. Например, согласно статье 169

последствием недействительной сделки, совершенной с умыслом сделки с целью,

противной основам правопорядка и нравственности, является взыскание в доход

государства всего полученного сторонами по сделке, а в случае исполнения

сделки одной стороной – взыскание в доход государства всего полученного ею

и всего причитавшегося с нее первой стороне в возмещение полученного.

Для отношению к последствиям недействительности сделки применяются

правила, предусмотренные в главе 60 ГК «Обязательства вследствие

неоснованного обогащения», если иное не установлено законом и не вытекает

из существа отношений. Правила, указанные в главе 60 ГК, применяются лишь к

реституционным требованиям, т.е. к требованиям о возврате исполненного по

недействительной сделке.

При неравном исполнении требований о отношению к последствиям

недействительности сделки применяется правило, установленное с статье 1107

ГК, о возмещении приобретателем потерпевшему неполученного дохода, при этом

(в случае двусторонней реституции) приобретатель возвращает потерпевшему

все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества.

Согласно пункта 2, если лицо не возвращает денежную сумму, то на нее

подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в

соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ в размере существующей в месте жительства

(для граждан) или месте нахождения (для юридического лица) потерпевшего

учетной ставки банковского процента. Начисление процентов начинается с

момента вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной

либо с момента, когда лицо, неосновательно удерживающее имущество или

денежные средства, узнало или должно было узнать об обстоятельствах,

свидетельствующих о ничтожности сделки.

Кроме основных последствий предусмотрены дополнительные – обязанность

виновной стороны возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб.

Например, подобное требование предусмотрено в статье 171 ГК.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам

Сроки исковой давности по недействительным сделкам устанавливаются в

статье 181 ГК РФ.

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может

быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее применение.

В соответствии с п. 32 совместного постановления Пленумов Верховного Суда

РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года №6/8 в указанный срок

может быть заявлен иск о признании недействительной ничтожной сделки.[8]

Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении

последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со

дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена

сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки

недействительной.

Заключение

В своей курсовой работе я постарался рассмотреть весь спектр вопросов,

которые касаются моей темы. Конечно, сделать глубокий анализ темы

«Гражданско-правовые сделки» я не мог, но помимо общепризнанных понятий,

доводов и взглядов попытался показать некоторые альтернативные и интересные

точки зрения.

В виду важности сделок в современном обществе особо важно показать всю

необходимость точного следования букве закона при совершении сделок, чтобы

права физических и юридических лиц были надлежащим образом учтены и

обеспечены. Сейчас необходимо не столько заботиться о правовых

последствиях, связанных с признанием сделки недействительной, сколько

обратить внимание на «начальную стадию» сделки.

До сих пор не утихают споры о «судьбе» недействительной сделки. Во

всей курсовой работе я старался придать наибольшее значение именно

недействительным сделкам, однако при этом не хотел отдалять ее от сделки

действительной, дабы подчеркнуть ее противоречивые свойства. Каковы бы не

были мнения по поводу действительных и недействительных сделок люди,

совершая сделки, не задумываются о том, ЧТО и КАК они совершили. Интерес

приходит только тогда, когда гражданин получает повестку. Юридические лица,

обладающие профессиональными кадрами, должны были бы в плане соблюдения

всех формальностей быть «впереди планеты всей», но опыт показывает нам, что

возможные осложнения могут возникнуть с каждым – именно это определяет всю

важность знания всех тонкостей при совершении сделки.

Список использованной литературы

1. Алехина А.П. Административное право Российской Федерации. Учебник

под ред. Изд-во «Зерцало». 1998.

2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие

положения. М., 1997.

3. Ильков С. В. Все о сделках. М-С-П. 2000.

4. Гражданское право. Часть первая. Учебник под ред. А. Г. Калпина и

А. И. Масляева.

5. Ломакин Д. В. Крупные сделки в гражданском обороте

//Законодательство, 2001, №3.

6. Марголин М. А. Недействительные крупные сделки и сделки с участием

заинтересованных лиц //Законодательство, 2001, №3.

7. Новицкий И. Б. Исковая давность. Сделки. М., 1954.

8. Рабинович Н.В. Недействительность сделки и ее последствия. Изд-во

ЛГУ., 1960

9. Семенов М. И. Действительность сделок // Юрист, 2001, №4.

10. Гражданское право. Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П. Санкт-

Петербург.

11. Хейфиц Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому

праву. М., Изд-во «Юрайт». 1998.

12. Хозяйство и право, 2001, №10.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Конституция Российской Федерации. М. 2001.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая М.-СПб.

2001.

3. ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Арбитражная практика. 2002. №1.

5. Арбитражные споры. ФАС СЗО. Информационный журнал. СПб. 1999. №1,2,3.

-----------------------

[1] Хейфиц Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому

праву. М., 2000. С. 12

[2] Рабинович Н.В. Недействительность сделки и ее последствия. Изд-во ЛГУ.,

1960. С. 12

[3] Ильков С.В. Все о сделках. М., Издательский дом «Герда». 2000. С.26.

[4] Гражданское право России: Курс лекций: Часть первая / Под ред. Садикова

О.Н. – М. Юрид. Лит., 1996. С. 144-145

[5] Ильков С.В. Все о сделках. М., Изд. Дом «Герда». 2000. С. 30.

[6] Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву//Советское

государство и право. 1946. № ѕ. С. 47-50.

[7] Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому право. М., 2000.

С. 39-40.

[8] Недействительные крупные сделки и сделки с участием заинтересованный

лиц. Законодательство. 2001. №3. С.32.

© 2010